Статья 6.6 роспотребнадзор. Третий арбитражный апелляционный суд

Всегда направлено на получение стабильного дохода его учредителями. Во всех обществах с ограниченной ответственностью основным способом распределения полученной прибыли является выплата дивидендов, которая регламентируется рядом законов, а также внутренними документами самого ООО. Поэтому у собственников может возникать множество вопросов, связанных с этим сложным процессом.

Виды дивидендов

Под дивидендами понимается абсолютно законный вариант получения прибыли от капиталовложения в предприятие. Со стороны бухгалтерского и финансового учета, дивиденды в – это определенная часть от полученной чистой прибыли. Она практически всегда распределяется между собственниками и участниками, согласно вложенной доле в уставный фонд.

В экономической практике существует множество классификаций этого понятия.

Они делятся на такие типы:

По типу акций, на которые производится начисление:

  • На обыкновенные акции;
  • На привилегированные бумаги.

По периодичности выплаты:

  • Месячные (встречаются крайне редко);
  • Квартальные;
  • Полугодовые;
  • По итогам года.

По форме выплат:

  • В денежном эквиваленте;
  • В имущественной или натуральной форме.

По размеру выплат:

  • Частичные;
  • Полные.

По ожидаемости:

  • Основные по итогам работы предприятия;
  • Дополнительные (специальные или внеочередные).

Все эти варианты выплаты дивидендов ООО должны быть закреплены в уставных документах, регулируя тонкости процедуры распределения и выплат.

Источник для начисления дивидендов

Расчет и начисление дивидендов всегда производится только с суммы чистой прибыли, остающейся в полном распоряжении предприятия после удержания и уплаты обязательных сборов и налогов. Однако законодательство об ООО практически не содержит понятия чистой прибыли. Поэтому за основу берутся данные бухгалтерского учета на предприятии, которые документально подтверждаются и приложениями к нему.

В этих документах имеется строка, в которой выведена нераспределенная прибыль или указан непокрытый убыток от деятельности в определенном периоде. Понятие «нераспределенная прибыль» отражает экономический результат от всех видов деятельности за минусом обязательных расходов и налогов, включая штрафные санкции (п.79 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ).

Существует необходимость определять сумму для выплаты дивидендов не только на момент проведения собрания, но и непосредственно перед распределением суммы. Это обусловлено возможным изменением чистой прибыли из-за бухгалтерской корректировки или внесения дополнительных изменений в баланс.

Сумма, указанная в балансе, является основой для расчета дивидендов. Решение о том, какую часть выплачивать принимают учредители. Если в уставном фонде такого общества имеется коммунальная или государственная доля средств, оно должно в обязательном порядке выплачивать не менее 30% от суммы чистой годовой прибыли.

Как принимается решение о выплате дивидендов ООО

Начислять и выплачивать дивиденды всем учредителям или участникам ООО – это право, а не обязанность, которая закрепляется в уставном документе. По общепризнанному правилу распределение дивидендов ООО производится пропорционально вложенным в его уставный фонд долям (п.2 ст.28 Закона об ООО).

Все ответы на вопросы, касающиеся распределения суммы чистой итоговой прибыли общества, содержатся в документах:

  • Положения устава;
  • Корпоративный договор между всеми участниками;
  • Положение о распределении прибыли (внутреннее).

Законом не запрещено вносить изменения в документы и выплачивать дивиденды непропорционально инвестированному капиталу участников. На практике встречается немало ситуаций, когда проводится пересмотр такого корпоративного договора и в него вносятся новые лица, имеющие права на получение части от итоговой прибыли. Главным условием является проведение общего собрания по внесению соответствующих дополнений в договор при единогласном одобрении всех участников ООО. В этом случае можно ограничиться изменением корпоративного договора без пересмотра устава (ГК РФ ст.66.1 и ст.67.2).

Законодательно установлено, что все потенциальные участники должны быть обязательно уведомлены о собрании за 30 дней до его проведения. Выплата будет произведена всем указанным в реестре лицам вне зависимости от их присутствия на заседании.

Все вопросы, которые касаются суммы и сроков выплаты дивидендов, решаются только на общем собрании с участием учредителей общества (Закон об ООО пп.7 п.2 ст.33). Эту важную функцию не может брат на себя другая организация (равно как и оказывать давление на управление фирмы при распределении доходов).

Для обсуждения и принятия решения о возможности выплаты дивидендов:

  • Собирается общее собрание, на котором представляется финансовая документация и отчетность бухгалтерии;
  • Определяется доля полученного дохода для выплаты дивидендов участникам ООО, а также принимается решение о порядке распределения этой суммы;
  • Принимается коллективное решение о сроках и форме выплат на основании математического большинства из числа присутствующих участников общества.

После проведения собрания на основании подписанного протокола руководство ООО должно издать соответствующий приказ.

Когда решение не может быть принято

Учитывая, что выплата дивидендов по итогам работы является лишь правом ООО, оно может не принимать решения и направить весь доход на развитие или модернизацию объектов производства, другие насущные нужды.

Но существуют ситуации, при которых решение не принимается или может быть признано незаконным:

  • До момента выкупа всех выпущенных акций по требованию учредителей или акционеров;
  • Если руководством общества не соблюдаются требования о необходимом размере чистых активов;
  • До полной уплаты взносов в уставный фонд ООО;
  • При малейших признаках .

Если принять решение в обход таких ситуаций, оно может быть оспорено любым участником ООО в судебном порядке.

Срок выплаты дивидендов в ООО

В обществе с ограниченной ответственностью периодичность и срок уплаты начисленных дивидендов должен быть регламентирован уставом и внутренними положениями. В большинстве случаев решение о выплате дивидендов ООО принимается после подведения итогов работы за отчетный прошедший год, но может быть ежеквартальным и даже ежемесячным (Закон об ООО п.3 ст.28). Дивиденды, которые начисляются раз в квартал или полугодие называются промежуточными.

Зачастую срок выплаты вносится в устав еще на этапе создания предприятия. В любом случае максимально допустимый срок после вынесения решения не должен превышать 60 дней. В индивидуальных случаях учредители предусматривают возможность отсрочки по выплатам до 3-х лет. В такой ситуации любой участник ООО имеет свое законное право на обращение в судебные инстанции и получения своей доли от суммы нераспределенной прибыли (постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.01.2013 N Ф07-7846/12).

Форма выплаты дивидендов

В большинстве случаев дивиденды акционерам выплачиваются в денежной форме. Но в уставе может быть предусмотрена выплата в виде иного имущества. Практически всегда это собственные акции или ценные бумаги дочерних предприятий. Такая экономическая практика более известна под названием «реинвестирование» или «капитализация доходов». Она все чаще применяется в отечественной экономике и способствует развитию предприятий, их расширению и модернизации.

Как получить дивиденды

Право на получение дохода и начисление дивидендов ООО имеют все участники, которые были занесены в специальный реестр на момент принятия решения о выплате. Также решается вопрос и с учредителями, но в отношении последних может существовать множество нюансов в уставных документах.

Более сложной является ситуация при распределении выплат между держателями различных акций. Последние должны быть обязательно внесены в специальный реестр, оформленный списком на определенное число.

Последние изменения в законодательстве имеют важный нюанс: при продаже акций после дня составления реестра на выплаты дивидендов их бывший владелец сохраняет право на получение этого вида дохода за прошлый период.

Очередность полностью зависит от вида акций: по обыкновенным и привилегированным акциям проценты от чистой прибыли выплачиваются раздельно.

После проведения запланированного общего собрания и решения всех организационных вопросов руководство должно начислить дивиденды, согласно принятого протокола и изданного приказа. Если начисление дивидендов ООО было предусмотрено долевым и пропорциональным внесенной в сумме, то можно применять формулу:

Чистая прибыль × Доля участника (в %)

Это упрощенная формула, объясняющая как рассчитать дивиденды в ООО в большинстве ситуаций. Она действительная и при необходимости распределить дивиденды ООО при . В остальных случаях процент, приходящийся на акцию или долю, будет регламентирован протоколом общего собрания.

Для расчета суммы, которая приходится на акцию, необходимо воспользоваться коэффициентом дивидендной доходности:

ДД= (Сумма дивидендов за год / Рыночная стоимость) × 100%

Все расчеты должны быть произведены к моменту закрытия реестра. После чего из суммы обязательно вычитается НДФЛ на дивиденды. В настоящее время он составляет 13%.

Как выплатить дивиденды учредителю ООО

Согласно законам и уставу общества, начисление суммы дивидендов учредителям может происходить без учета процентов от его доли в уставном фонде. Однако такая возможность должна быть учтена в уставных документах и надлежаще оформлена. В противном случае нередко возникают неприятные спорные ситуации при подаче в налоговую инспекцию.

Эта особенность связана с трактовкой ст.43 НК РФ, определяющей дивиденды как финансовый доход участника общества, который должен выплачиваться в размере, строго пропорциональном вложенной доле. Если сумма полученных учредителем процентов превышает указанную и не зафиксирована документально уставными документами, налоговые вычеты по ней будут проводиться в повышенном размере. Налоговая служба имеет полное право приравнять такие дивиденды к иному виду доходов.

Законодательство предусматривает, что общество может быть создано одним человеком. В этом случае постановление, в котором указана выплата дивидендов единственному учредителю ООО, принимается им единолично. На данный момент не существует четких пояснений по форме протокола собрания в этом случае, но на его наличии настаивают все контролирующие и проверяющие органы.

Дивиденды по привилегированным акциям

Привилегированные акции могут дать своим держателям определенные преимущества при выплате дивидендов. В большинстве ситуаций процент выплаты при распределении прибыли закреплен в уставе общества, но может зависеть и от номинальной стоимости акции.

Основные преимущества перед обычными акциями:

  • Имеют четко фиксированный механизм расчета по дивидендам;
  • Определенная периодичность начислений;
  • Расширенный список источников для выплаты;
  • Преимущество в очереди на получения процентов.

Некоторые ООО во время стабильной и прибыльной работы создают специальные фонды, в которых резервируют часть прибыли. В случае нехватки финансовых ресурсов средства из таких «запасов» расходуются на оплату дивидендов только по выпущенным привилегированным акциям (Закон об АО ст.42 п.2).

В то же время, если по привилегированным акциям не установлена особая ставка, их владельцы будут получать дивиденды в сумме, равной обычным акциям. Если правление общества примет решение не проводить выплаты по итогам неблагоприятного отчетного периода, владельцы привилегированных акций также не имеют права получить свою долю.

Дивиденды для участников ООО зачастую выплачиваются в денежной форме.

Сумма может передаваться лицу двумя основными способами:

  1. На открытый счет в любом банке (безналичный способ);
  2. Через кассу предприятия наличными средствами.

Если дата последнего дня выплат совпадает с праздничным или выходным днем, она должна перенестись на последующий рабочий день. Сумма дивидендов переводится на счета уже без учета удержанных налогов.

Ответственность за невыплату дивидендов

Если общество нарушает права акционеров и участников по выплате дивидендов, последние могут обратиться в суд за их принудительным взысканием. В исковом заявлении могут быть указаны и проценты за весь срок просрочки. В некоторых ситуациях такое нарушение выплат становится административным правонарушением (КоАП ст.15-20).

Любое общество с ограниченной ответственностью на деле является хозяйствующим субъектом, поэтому судебные заседания проводятся только в арбитражном суде (даже при подаче иска физическим лицом).

Если участник ООО не получил дивиденды по объективной причине (не предоставил достоверные данные о месте проживания, расчетном счете или другие уточнения), он может потребовать их у общества в течение 3-х лет после даты окончания выплат. Если досудебная проверка выявит, что причиной неуплаты стало отсутствие решения о распределении дивидендов, в иске будет отказано.

Юридические лица, которые зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью, имеют право направлять определенную часть своей прибыли для произведения выплат учредителям и участникам. Такое право закреплено положениями статьи 28 Федерального закона №14 Про ООО от 1998 года. Решение про выплату дивидендов принимает общее собрание участников с периодичностью раз в квартал, в полгода или в год.

Налоговый кодекс России определяет, что дивидендом является любой доход, который получают члены организации после того, как выплачены налоги. Распределение прибыли происходит пропорционально долям в уставном капитале.

К дивидендам относятся и те доходы, источник получения которых находится за пределами России, при условии, что они относятся к дивидендам согласно нормам законодательства иностранных государств.

Учредителей ООО и других организаций интересует, какие нормативные документы регламентируют порядок выплаты дивидендов, какая статья закона позволяет рассчитать размер выплат, каким образом все оформить документально, а также подлежит ли налогообложению подобная выплата или это класс выплат, которые не предусматривают обязательных платежей в бюджет.

Главные положения

Общая база

Участники получают дивиденды исключительно из чистой прибыли, то есть после того, как уплачен налог и в каждый фонд выполнены все перечисления. Норма, касающаяся порядка определения размера прибыли, подлежащей распределению, закреплена в статье 42 ФЗ Про акционерные общества № 208. Чистая прибыль подобных организаций определяется по данным бухотчетности. В законе про ООО такая норма отсутствует.

В таком случае используется принцип применения норм гражданского законодательства по аналогии, который закреплен в статье 6 Российского Гражданского кодекса. Учитывая это, ООО, также как и ОАО, определяют размер чистой прибыли, исходя из данных, зафиксированных в бухгалтерской отчетности.

На протяжении года финансовый результат аккумулируется на счете 99. Когда бухгалтерский баланс реформируется, показатель финрезультата, который равен сальдо по счету 99, должен быть перенесен на счет 84. Именно на нем и отражается размер прибыли, полученной обществом, которая не была распределена между участниками. Также здесь может отображаться убыток.

Размер чистой прибыли можно найти в соответствующей строке Отчета о прибыли и убытках. Также ее возможно установить, основываясь на данных баланса, рассчитав разницу показателей текущего и предыдущего года по строке Нераспределенная прибыль. В случае несения убытков организацией показатель будет иметь отрицательное значение.

Общество не сможет распределить чистую прибыль между членами в таких случаях:

  • пока полностью не будет выплачен весь уставной капитал;
  • пока не будет выплачена доля члена, который выбывает из общества;
  • если общество имеет признаки банкротства согласно положениям действующего законодательства, или если подобные признаки могут возникнуть, если будет принято решение про выплату дивидендов.

Когда такие обстоятельства прекращаются, дивиденды должны быть выплачены участникам общества.

Как контролируется

Порядок выплат дивидендов регламентирует целый ряд законодательных документов:

  • в законе №208 от 1995 года и №14 от 1998 года говорят о том, что решение про выплату дивидендов принимается общим собранием. Для этого должен быть подготовлен и подписан соответствующий протокол;
  • закон под №14 от 1998 года определяет, что прибыть может распределяться раз в 3, 6 или 12 месяцев;
  • Российский Налоговый кодекс закрепляет обязанность ООО самостоятельно рассчитывать суммы налогов для перечисления их в бюджет;
  • срок выплаты налогов регулируется письмами Минфина;
  • закон позволяет выплачивать дивиденды имуществом в том случае, если на счетах компании отсутствуют средства — такой способ не является выгодным, поскольку предполагает оплату дополнительных налогов, таких как НДФЛ и НДС.

Документальное оформление

На основании показателей бухотчетности компания может принять решение про произведение выплаты дивидендов.

Оформляется оно официальным документом, протоколом общего собрания, в котором указывается следующая информация:

  • место, где проводилось собрание;
  • дата его проведения;
  • кто председательствовал и был секретарем;
  • пофамильный список участников;
  • доля каждого из них в уставном капитале;
  • повестка дня собрания;
  • решения, которые были приняты.

Составляется документ в произвольной форме. Его образец можно найти в Интернете на специализированных сайтах. Отдельно формируется решение общего собрания, которое и служит основанием для осуществления выплаты дивидендов.

Срок, в который участники должны получить свою часть, не может превышать 60 дней с того момента, как было принято решение. В случае неполучения дивидендов участник имеет право на протяжении трех лет обращаться с требованием про осуществление выплаты.

Дополнительные сведения

Возможные формы

Выплата дивидендов в 2019 году возможна в следующих формах:

  • в денежных средствах, такой вариант используется чаще и считается классическим. Расчет может происходить в наличной форме или по безналу;
  • в качестве дивидендов может выступать имущество: основные средства предприятия, продукция, ценные бумаги (акции).

Какая форма будет использоваться в каждом отдельном случае, учредители должны согласовать в ходе общего собрания и зафиксировать это в протокольном решении. Например, нужно знать, что выдавать наличные средства из выручки, поступившей в кассу, запрещено. Это будет возможно только в том случае, если в кассу будет внесена сумма специально для этих целей.

Второй вариант является более сложным с точки зрения ведения бухучета. Это связано с тем, что налоговый кодекс расценивает как реализацию выплату дивидендов имуществом.

В связи с тем, что меняется собственник имущества, подразумевается получение компанией определенного дохода, а отсюда вытекает необходимость уплаты налогов. Те, кто работает на общей системе, должны оплатить налог на добавленную стоимость и на прибыль. Упрощенцы (УСН) учитывают полученное, как дополнительный доход.

Частота операций

Законодательство закрепляет возможность выбора периодичности, с которой будет происходить выплата дивидендов. Если речь идет о том, что начисление будет производиться не за год, а чаще, учредители компании должны удостовериться, что иное не закреплено уставом. Если в нем сказано, что выплата производится ежегодно, то прежде, чем использовать другой график, нужно внести соответствующие изменения в статутные документы.

Если на протяжении 60 дней участник общества не получил полагающиеся ему дивиденды, он может обращаться в суд, расценивая данный факт, как нарушение его прав. Именно поэтому нужно тщательно следить за тем, с какой частотой предусмотрены выплаты.

Если в протоколе членов будет зафиксирована другая дата для выплаты части суммы дивидендов, а не 60 дней, и участники собрания поставят свои подписи под данным утверждением, тем самым давая согласие на это, они не смогут выдвинуть претензии о том, что были нарушены законодательные нормы при осуществлении выплат.

Налогообложение

Дивиденды являются прибылью, которую получают участники ООО, отсюда возникает необходимость платить налоги государству. Какие налоги и каков будет их размер, зависит от того, какой статус имеет получатель дохода. Законодательно обязанность по уплате закреплена не за получателем, а за организацией, которая выплачивает дивиденды (например, когда дивиденды выплачивает Газпром, то и налоги должна заплатить эта же структура). В случае неуплаты предусмотрен штраф, который составляет 20% от общей суммы.

Ставка налога для физлица-резидента составляет 13%, для тех, кто не является резидентом – это 15%. Сумма налога перечисляется, когда доход был получен участником, а не тогда, когда только принято решение об этом.

Что касается налогообложения юрлиц, то налог на прибыль выплачивается в общем порядке. При этом режим, в котором работает получатель дохода, не имеет никакого значения. Для резидентов обычная ставка составляет 13%, но возможно и назначение льготной нулевой ставки. На освобождение от налогов имеют право компании, которые в уставном капитале приобрели долю на 0,5 млн. рублей и более.

Порядок выплат дивидендов

Пошаговая инструкция выплаты дивидендов выглядит следующим образом:

  1. Следует определить чистую прибыль организации. Чтобы избежать спорных ситуаций с налоговой службой, за основу при определении нужно брать бухгалтерскую отчётность. Поскольку решение про выплату может быть принято не во всех случаях в силу определенных ограничений, для того, чтобы избежать возможных претензий, лучше в день, когда будет принято соответствующее решение, подготовить справку, которая подтвердит, что ограничения для того, чтобы осуществить распределение прибыли, отсутствуют.
  2. Оформление решения про выплату. Приниматься оно может каждый квартал, полугодие или один раз в году. Однако, произвести не, а окончательный расчет чистой прибыли возможно только тогда, когда закончится финансовый год. Результаты деятельности утверждаются в ходе общего собрания. Во время собрания решаются такие вопросы:
    • какая доля полученной прибыли направляется на выплату;
    • как она должна быть распределена между членами;
    • в какие сроки выплата должна быть произведена.

    Какие документы могут разрабатываться для выплаты дивидендов:

    • решение про выплату, которое принял учредитель;
    • протокол и соответствующее решение общего собрания;
    • приказ про произведение начисления и выплату.

    Нужно отметить, что не существует специального документа для оформления выплат. Бланк организация может разработать самостоятельно. Могут использоваться и типовые формы, которые заполняют, когда перечисляются средства на другой счёт или же средства выдаются из кассы: платёжное поручение, расходный кассовый ордер и др.

  3. Распределение дивидендов между участниками. Чаще всего прибыль делится пропорционально, в зависимости от доли конкретной особы в уставном капитале. Если организация принимает решение про распределение средств каким-либо другим образом, то ей нужно приготовиться к спору с налоговой. Это связано с тем, что налоговики подобные начисления не считают дивидендами, а относят их к иным доходам, которые облагаются по более высокой процентной ставке.
  4. Удержание налогов.
  5. Выплата дивидендов, перечисление налогов и подача отчетности. Налог на прибыль должен быть перечислен в бюджет не позже следующего дня после того, как выплачены дивиденды. Что касается НДФЛ, то он должен быть заплачен в день получения налички в банковском учреждении для выплаты дивидендов или день, когда они были перечислены на счет физлица.

Что касается распределения прибыли индивидуального предпринимателя, то нужно понимать, что прибылью является весь доход особы, который остается после того, как выплачены налоги и прочие обязательные платежи. Закон позволяет бизнесмену распоряжаться таким доходом по своему усмотрению. Предприниматель не должен платить себе дивиденды.

Коммерсант может как тратить прибыль на свои нужды, так и просто накапливать ее. В этом случае нет необходимости вести учет полученной прибыли и ее расходования. ИД не должен вести бухучет, а потому не делает проводки и не собирает бумаги по расходованию прибыли.

Часто задаваемые вопросы

Существует ряд вопросов, которые чаще всего появляются в ходе начисления дивидендов:

Что такое коэффициент выплат дивидендов и как его рассчитать? Такие коэффициенты демонстрируют, какая часть дохода будет выплачена в виде дивидендов после того, как организация перечислит налоги. Компании могут определять плановую или целевую величину коэффициента. Большинство структур выделяют от 40 до 60% чистого дохода.

Политика выплаты дивидендов зависит от:

  • устойчивости политической ситуации в стране;
  • новшеств в законодательстве, которые касаются правил проведения платежей по акциям;
  • размера структуры;
  • рентабельности бизнеса;
  • ликвидности организации и прочих факторов.

При использовании компромиссной дивидендной политики:

  • предпринимают меры для того, чтобы сократить проекты с положительными показателями чистой стоимости для произведения выплат;
  • фирмы пытаются предовратить сокращение сумм дивидендов;
  • первоочередная цель – избежать продаж акций.

Такая политика позволяет уменьшить сложности, которые вызваны нестабильностью дивидендных выплат. С этой целью создаются дополнительные и регулярные выплаты.

Как выплачиваются дивиденды единственному учредителю?
  • В случае с единственным учредителем — он самостоятельно принимает решение про размер чистого дохода. Он же определит, по какому графику и в какие сроки должны выплачиваться дивидендные платежи.
  • Решение оформляется в письменной форме с соблюдением законодательных требований. В остальном же перечисления имеют обыкновенный порядок, который ничем не отличается от ситуаций, когда участников процесса несколько.
Можно выплачивать дивиденды из прибыли прошедших лет, которая не была распределена?
  • Фирма имеет право оставить доход за определенный период нераспределенным. Когда средства не распределяются на протяжении нескольких лет, не исключена возможность возникновения необходимости выдачи дивидендов.
  • В российском законодательстве нет положений, которые касаются распределения прибыли, полученной в прошлый период. Однако и запретов на это не установлено. Исходя из этого, можно руководствоваться общими нормами закона.
  • Нераспределенный доход является составной частью капитала компании и представляет собой остаток прибыли, которая находится в ее распоряжении по результатам работы в предыдущий период.
  • Решение про использование этой части дохода принималось организацией ранее. Если такие средства не могут быть выплачены в качестве дивидендов, они будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, налог же на прибыль для юр. лиц составит 15%.

Утверждено

постановлением Президиума

Третьего арбитражного

апелляционного суда

от 27.02.2010 № 7/2010

Обобщение судебной практики применения главы 6 КоАП РФ

«Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность»

В соответствии с планом работы Третьего арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2009 года проведено обобщение судебной практики применения главы 6 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность».

Целью подготовки настоящего обобщения явилась выработка единых подходов по рассмотрению дел, связанных с применением главы 6 КоАП РФ, выявление спорных вопросов, представляющих трудности в их решении и по которым не выработана единообразная практика применения, подготовка разъяснений по таким вопросам.

Предметом изучения настоящего обобщения стали постановления, вынесенные Третьим арбитражным апелляционным судом за период с 28.06.2007 по 31.10.2009, с учетом их проверки вышестоящими инстанциями.

1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Согласно данным статистической отчетности за период с 28.06.2007 по 31.10.2009 по спорам, связанным с применением главы 6 КоАП РФ, судом вынесено 33 постановления: в 2007 году - 10 постановлений, в 2008 году – 9 постановлений, в 2009 году – 14.

Применительно к конкретным составам административных правонарушений, предусмотренным главой 6 КоАП РФ, дела распределились следующим образом: 13 дел - по статье 6.3 КоАП РФ; 9 дел - по статье 6.4 КоАП РФ; 5 дел - по статье 6.5 КоАП РФ; по 2 дела по статьям 6.6 и 6.7 КоАП РФ; одно дело - по статье 6.14 КоАП РФ. Кроме того, 1 дело рассмотрено в связи с оспариванием постановления о привлечении к административной ответственности одновременно и по статье 6.3 и по статье 6.4 КоАП РФ.

Предметом рассмотрения в 32 случаях (97%) явились заявления об отмене и признании незаконными постановлений о привлечении к административной ответственности, в 1 случае (3%) административный орган обращался с заявлением о привлечении к административной ответственности. При этом Третьим арбитражным апелляционным судом отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по 12 делам. По 20 делам такие заявления были удовлетворены, постановления административного органа о привлечении к административной ответственности признаны незаконными и отменены. Заявление административного органа о привлечении к ответственности удовлетворено.

По 9 делам причиной отмены постановления административного органа о привлечении к административной ответственности явилось нарушение административным органом процедуры привлечения к административной ответственности, что составило 45% от дел, по которым заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности были удовлетворены, постановления административного органа признаны незаконными и отменены.

Арбитражным судом апелляционной инстанции по 15 делам (45%) отменены решения суда первой инстанции и приняты новые судебные акты, оставлены без изменения решения суда первой инстанции по 18 делам (55%).

Кассационной инстанцией за анализируемый период рассмотрено 9 дел, все постановления Третьего арбитражного апелляционного суда оставлены без изменения.

По 1 делу Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации отказано в передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов.

2. АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТМЕН СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Как уже было отмечено выше, по спорам, связанным с применением главы 6 КоАП РФ, арбитражным судом апелляционной инстанции отменены решения суда первой инстанции и приняты новые судебные акты по 15 делам (45%).

По 7 делам суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, установив нарушение административным органом процедуры привлечения к административной ответственности.

При этом в большинстве случаев нарушение административным органом процедуры привлечения к административной ответственности заключается в составлении протокола об административном правонарушении и (или) в рассмотрении дела об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, либо его законного представителя, не извещенного надлежащим образом о составлении протокола об административном правонарушении, о рассмотрении дела об административном правонарушении (дела № А33-9136/2008, № А33-9331/2008, № А33-3768/2007, № А33-56/2008, № А74-116/2009).

Также административным органом допускаются нарушения установленных законом требований к составлению протокола об административном правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении:

По делам № А33-9331/2008, № А33-14903/2008 судом апелляционной инстанции установлено, что указанное в протоколе об административным правонарушении и постановлении по делу об административном правонарушении время совершения правонарушения не совпадает с датой проведения измерений физических факторов производственной среды и датой протокола проведения указанных измерений. Кроме того, по делу № А33-9331/2008 в протоколе об административном правонарушении и постановлении по делу об административном правонарушении административным органом неверно указано место совершения правонарушения;

По делу № А74-116/2009 в материалы представлены две копии протокола об административном правонарушении, не соответствующие друг другу, подлинный протокол по требованию апелляционного суда не представлен. В протоколе об административном правонарушении отсутствует указание на место составления протокола. Протокол подписан в одностороннем порядке. Ни в протоколе об административном правонарушении, ни в постановлении по делу об административном правонарушении не отражена объективная сторона правонарушения, не отражено по каким признакам заявитель признан субъектом правонарушения;

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено, что при доказывании объективной стороны совершенного лицом правонарушения административным органом представлены недопустимые доказательства:

По делам № А33-9331/2008, № А33-14903/2008 протоколы измерений физических факторов производственной среды подписаны в одностороннем порядке;

По делу № А74-116/2009 представленный в материалы дела акт по результатам проведения мероприятия по контролю подписан в одностороннем порядке.

Основанием для отмены судебных актов суда первой инстанции по иным делам послужило неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих существенное значение для дела и (или) несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. При этом речь идет об обстоятельствах, составляющих объективную сторону административного правонарушения, дополнительно по одному делу (№ А33-6970/2007) – об обстоятельствах, связанных с установлением субъекта административного правонарушения.

Конкретные обстоятельства, послужившие основанием для отмены судебных актов по делам № А33-6970/2007, № А33-10440/2007, № А33-3066/2008, № А33-9135/2009, № А33-13338/2007, приведены в обобщении.

По делам № А33-10713/2007, № А33-10714/2007 административный орган, привлекая общество к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.4. КоАП РФ, установил, что при эксплуатации канализационных насосных станций обществом нарушены требования СП 1216-75 «Санитарные правила содержания сливных станций» и статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения. С указанным выводом суд апелляционной инстанции не согласился, указав, что канализационные насосные станции и сливные станции являются различными инженерными сооружениями. Канализационные станции предназначены, оборудованы и используются обществом для перекачки сточных вод через канализационную сеть, доказательств использования их обществом для целей, для которых предназначены сливные станции, административным органом не представлено.

По делу № А33-9859/2007 общество (аптека) привлекалось к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.3. КоАП РФ, выразившееся в нарушений условий реализации биологически активных добавок (БАД). Суд первой инстанции исходил из доказанности наличия в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения. Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что административный орган не доказал обязанность аптеки подтверждать соответствие организации условиям реализации БАД, а также факт нарушения обществом условий их реализации.

3. ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛАВЫ 6 КОАП РФ

Применение статьи 6.3 КоАП РФ

Суд удовлетворил заявление о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение, предусмотренное статьей 6.3 КоАП РФ, так как административный орган не доказал факта нахождения деревьев именно на границе трассы, не обосновал, что границей трассы является граница участка, предназначенного для горнолыжной трассы.

Дело № А33-3066/2008

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось с апелляционной жалобой в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции обжалуемое решение отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований ввиду следующего.

Статьей 6.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Объективная сторона данного правонарушения выражается в нарушении (несоблюдении) гигиенических нормативов, санитарно-эпидемиологических требований, определенных санитарными правилами, а также в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Согласно части 1 статьи 24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 38 СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту» участки, предназначаемые для горнолыжных трасс и массового катания с гор, должны располагаться на северных или северо-восточных склонах, быть лавинобезопасными, а также без пней, камней, ям и других препятствий, представляющих опасность для горнолыжников. При наличии отдельных опасных мест должны предусматриваться специальные противооползневые и противолавинные мероприятия (защитные и отбойные стенки, направляющие контрфорсы и т.п.). Такие препятствия, как деревья, валуны, расположенные по границам участка, должны ограждаться наклонными стенками (сетками), снежными валами и т.п.

Из протокола об административном правонарушении, постановления о привлечении общества к административной ответственности видно, что административное правонарушение, совершенное обществом, изложено следующим образом: горнолыжная трасса № 9 на расстоянии 350 метров от точки старта имеет пересечение с трассой № 7. В месте пересечения этих двух трасс, трасса № 9 имеет изгиб - поворот в северо-западном направлении. На внешней границе данного участка горнолыжной трассы № 9 с северо-восточной стороны деревья не имеют ограждения сетками, снежными валами и т.п., что является нарушением пункта 38 СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту», утвержденных Главным санитарным государственным врачом 30.12.1976, статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Однако административный орган не доказал факта нахождения деревьев именно на границе трассы. Протокол об административном правонарушении, постановление о привлечении к административной ответственности не содержат обоснования того, что границей трассы является граница участка, предназначенного для горнолыжной трассы.

Из материалов дела следует, что деревья на границе сформированной горнолыжной трассы № 9 с северо-восточной стороны в спорном месте отсутствуют, они находится за пределами трассы, на участке склона, не занятого горнолыжной трассой.

Данный вывод не опровергнут административным органом.

Таким образом, административным органом не доказана объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции постановление арбитражного суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», выразившееся в превышении нормируемых показателей уровней электромагнитного излучения на рабочих местах пользователей ПВЭМ, образует объективную сторону правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 6.3 КоАП РФ.

Дело № А33-9135/2009

Центральный банк Российской Федерации в лице территориального учреждения (далее – банк, заявитель) обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьями 6.3 и 6.4 КоАП РФ. Решением в удовлетворении заявленного требования отказано, в связи с чем банк обратился в арбитражный суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой.

По результатам рассмотрения данной жалобы арбитражным судом апелляционной инстанции были сделаны следующие выводы.

Административным органом вменено банку нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», выразившегося в превышении нормируемых показателей уровней электромагнитного излучения на рабочих местах пользователей ПВЭМ. Требования указанных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса при работе с ПЭВМ (п. 1.3), таким образом, их нарушение образует объективную сторону правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 6.3 КоАП РФ.

Между тем, в протоколах об административном правонарушении, постановлении по делу об административном правонарушении выявленные административным органом нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» квалифицированы по статье 6.4 КоАП РФ. Вывод арбитражного суда первой инстанции о том, что неправильная квалификация не свидетельствует о незаконности оспариваемого постановления, поскольку наказание назначено заявителю в минимальном размере, предусмотренном как статьей 6.3 Кодекса, так и статьей 6.4 Кодекса, за совершение нескольких деяний, каждое из которых образует состав самостоятельного административного правонарушения, признан неправильным, так как в данном случае оспариваемое постановление следовало признать незаконным в части привлечения к ответственности по статье 6.4 КоАП РФ.

Арбитражный суд первой инстанции признал, что в нарушение санитарных правил «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01», заявитель не производил производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторно-инструментальных исследований. Категории объектов, в отношении которых применяется данный вид производственного контроля, т.е. посредством проведения лабораторно-инструментальных исследований, перечислены в пункте 4.1 указанных санитарных правил. Заявитель указанными объектами не располагает и перечисленные виды деятельности не осуществляет, поэтому обязанность проведения производственного контроля с применением лабораторных исследований и испытаний у него отсутствует.

В протоколах об административных правонарушениях, постановлении по делу об административном правонарушении при определении объективной стороны правонарушения, связанного с неосуществлением производственного контроля, административным органом не приведены иные обстоятельства кроме отсутствия лабораторно-инструментальных исследований.

При отсутствии у банка обязанности по осуществлению производственного контроля в виде лабораторных исследований, административный орган не доказал, что заявителем не проводится производственный контроль.

Арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении банком пункта 13.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», согласно которому лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.

Вместе с тем в протоколе об административном правонарушении и постановлении по делу об административном правонарушении не приведены обстоятельства наличия у заявителя сотрудников, работающих с ПЭВМ более 50 % рабочего времени. Доказательства данного обстоятельства административным органом при рассмотрении дела не представлены.

Арбитражный суд апелляционной инстанции признал неправильным применение арбитражным судом первой инстанции Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к условиям труда женщин СанПиН 2.2.0.555-96», поскольку они утратили силу.

Арбитражный суд первой инстанции признал, что заявителем нарушен пункт 7.7 Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей, а именно: не обеспечено прохождение водителями обязательных периодических медицинских осмотров согласно приказам Министерства здравоохранения СССР от 04.01.1983 № 3 и от 19.06.1984 № 700.

Приказом Министерства здравоохранения СССР от 29.09.1989 № 555 признаны утратившими силу приказы Министерства здравоохранения СССР от 04.01.1983 № 3 и от 19.06.1984 № 700, а также утвержден Перечень работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Согласно названному Перечню для водителей автотранспортных средств предусмотрена периодичность медицинских осмотров один раз в три года. Административным органом в протоколе об административном правонарушении и в постановлении по делу об административном правонарушении не указаны обстоятельства, свидетельствующие о нарушении указанной периодичности проведения медицинский осмотров с учетом периода работы водителей автотранспортных средств.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о соответствии оспариваемого постановления по делу об административном правонарушении действующему законодательству и наличии в действиях банка состава административного правонарушения основаны на обстоятельствах, которые не доказаны административным органом, неправильном применением норм материального и процессуального права. В связи с этим решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт о признании незаконным оспариваемого постановления.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции оставлено без изменения арбитражным судом кассационной инстанции.

Административный орган, вменяя обществу нарушение требований пункта 3.4 санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика туберкулеза. СП 3.1.1295-03», выразившееся в необеспечении прохождения работниками профессиональных осмотров по туберкулезу не реже 1 раза в два года, не доказал, что период работы указанных в постановлении по делу об административном правонарушении работников общества составляет более двух лет.

Дело № А33-10440/2007

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3. КоАП РФ. Решением арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано.

Арбитражный суд апелляционной инстанции указанное решение отменил в виду следующего.

В соответствии с пунктом 3.4 названных санитарно-эпидемиологических правил население проходит профилактические медицинские осмотры не реже 1 раза в 2 года. Административным органом не представлено доказательств того, что все указанные в постановлении по делу об административном правонарушении работники работают более двух лет. Между тем, указанные работники в обществе работают менее двух лет, соответственно, на дату проведения административным органом проверки срок, в течение которого общество обязано было обеспечить прохождение профилактических осмотров по туберкулезу данными работниками не истек.

Таким образом, административным органом не доказано наличие объективной стороны правонарушения в виде необеспечения прохождения профессиональных осмотров по туберкулезу.

Общество также привлечено к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика туберкулеза. СП 3.1.1295-03», выразившегося в необеспечении вакцинации против кори 511 человек, из числа работающих в возрасте до 35 лет не болевших и ранее не привитых против нее. Согласно пункту 18.3 указанных санитарно-эпидемиологических правил и в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям обязательными являются прививки против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи и гепатита В. Согласно пункту 4 статьи 11 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» профилактические прививки проводятся в соответствии с требованиями санитарных правил и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. Приказом Минздрава Российской Федерации от 27.06.2001 № 229 утверждены национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 утвержден перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. В данный перечень, помимо прочего, входят работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.

Таким образом, работники Общества, занятые обслуживанием канализационных сооружений, оборудования и сетей, должны иметь обязательные прививки, предусмотренные национальным календарем профилактических прививок (в том числе, прививки против кори), с учетом возрастной категории, в которой производятся прививки, и периодов ревакцинации. Однако из протокола об административном правонарушении и постановления по делу об административном правонарушении не следует, что административным органом устанавливался факт занятости лиц именно на работах, связанных с обслуживанием канализационных сооружений, оборудования и сетей. Таким образом, административным органом не доказано наличие объективной стороны правонарушения, выразившегося в необеспечении вакцинации против кори 511 человек.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний. Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок утверждается федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. Однако административным органом наличие либо отсутствие у работников общества медицинских противопоказаний к прививкам против кори также не устанавливалось.

Требования санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03» обязательны для всех физических и юридических лиц, занимающихся дезинфекционной деятельностью, независимо от наличия лицензии на осуществление такой деятельности.

Дело № А33-7576/2008

Арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности административным органом нарушения больницей санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. СанПиН 2.1.3.1375-03», а также санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03». Не согласившись с указанным решением, больница обжаловала его в апелляционном порядке, в качестве одного из доводов апелляционной жалобы сославшись на то, что не имеет лицензии на дезинфекционную деятельность, следовательно, на нее не распространяются требования санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03».

Арбитражный суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении больницей законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оценивая довод, заявленный в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции указал следующее. Согласно статье 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарными правилами являются нормативно-правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровья человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В силу статей 11, 32 указанного Закона организации и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор.

Как следует из содержания санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03» они устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению работ и услуг, включающих разработку, применение и утилизацию средств, оборудования, материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, а также контроль за эффективностью и безопасностью этих работ и услуг независимо от наличия либо отсутствия лицензии на осуществление такой деятельности.

Дезинфекционная деятельность, являясь частью медицинской деятельности, в свою очередь включает в себя разработку, испытание, производство, хранение, транспортирование, реализацию, применение и утилизацию средств, оборудования, материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, а также контроль за эффективностью и безопасностью этих работ и услуг. При осуществлении дезинфекционной деятельности используются химические и биологические средства, являющиеся потенциально опасными для человека. Административным органом доказано, что дезинфекционная деятельность является неотъемлемой частью деятельности больницы. Следовательно, независимо от наличия либо отсутствия лицензии больница должна соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. В нарушение санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03» больницей не представлены документы (сертификат, регистрационное удостоверение), подтверждающие отсутствие неблагоприятного воздействия на человека дезинфицирующего средства - гипохлорит кальция, не имеет профессиональной подготовки и аттестации дезинфектор.

Признан несостоятельным довод заявителя о том, что требование административного органа об отсутствии документов на гипохлорид кальция не обосновано, так как для проведения дезинфекции больница использует дезинфицирующее средства гипохлорид кальция (свидетельство о государственной регистрации). Использование дезинфицирующих средств допускается только при наличии свидетельства о государственной регистрации (регистрационное удостоверение), выданного в установленном порядке, инструкций (методических указаний) по их применению, сертификата соответствия. Сертификат соответствия на используемое дезинфицирующее средство гипохлорид кальция больницей не представлен.

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд апелляционной инстанции решение арбитражного суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Решение арбитражного суда первой инстанции и постановление арбитражного суда кассационной инстанции оставлены без изменения арбитражным судом кассационной инстанции.

Использование водного объекта в целях купания, отдыха населения при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ. Наступление административной ответственности за указанное правонарушение не поставлено в зависимость от наличия у лица права собственности, иного вещного права либо юридического титула на обладание водным объектом.

Дело № А33-11091/2007

Муниципальное предприятие (далее по тексту – заявитель, предприятие) обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене постановления по делу об административном правонарушении. Оспариваемым постановлением заявитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.3 КоАП РФ, за нарушение пункта 3 статьи 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившееся в использовании водного объекта в целях купания, отдыха населения при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Решением в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись указанным решением, предприятие обжаловало его в апелляционном порядке, указав в апелляционной жалобе на то, что не является собственником, обладателем иного вещного права или юридического титула на обладание водным объектом, а также на то, что у него отсутствуют договорные отношения, предусматривающие обязанность произвести действия по получению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, в связи с чем, оно не подлежит привлечению к административной ответственности за действия (бездействие), которые не обязано совершать.

Суд апелляционной инстанции, оставляя указанное решение без изменения, указал следующее. Субъектом ответственности по статье 6.3 КоАП является лицо, допустившее нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Наступление административной ответственности за правонарушение, выразившееся в использовании водного объекта в целях купания, отдыха населения при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, не поставлено в зависимость от наличия у лица права собственности, иного вещного права либо юридического титула на обладание водным объектом.

Постановлением муниципального образования ответственным за благоустройство зоны отдыха на о. Татышев, на котором расположен спорный водный объект, является заявитель. В соответствии с уставом предприятие создает зоны отдыха на всех реках и водоемах на территории муниципального образования. Таким образом, за предприятием закреплена указанная рекреационная зона, в том числе водный объект на о. Татышев, в связи с чем, заявитель несет ответственность за состоянием безопасности жизни людей на данном водоеме, что влечет возникновение у предприятия обязанности получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии указанного водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Кроме того, в соответствии со статьей 1 Водного кодекса РФ водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом; использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц.

Согласно статье 6 Кодекса поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Как следует из анализа указанных положений Кодекса, под использованием водных объектов следует понимать использование водных объектов различными способами, в том числе, эксплуатацию водного объекта в целях благоустройства зоны отдыха предприятием, за которым закреплен соответствующий водоем.

Статьей 11 Кодекса предусмотрены случаи предоставления водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование. Перечисленные в указанной статье случаи в рассматриваемой ситуации отсутствуют, в связи с чем, отсутствует необходимость наличия у предприятия договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование.

С учетом изложенного, ссылки заявителя на то, что постановление муниципального образования не является актом, имеющим силу разрешения для последующего использования водных объектов, и что из анализа указанного постановления не следует, что полномочием органов местного самоуправления и предприятий и организаций является регламентация оснований и выдача разрешений на использование водных объектов, не приняты судом апелляционной инстанции, поскольку указанные выше положения Кодекса не предусматривают обязательное наличие какого-либо разрешения для того, чтобы можно было сделать вывод об использовании водного объекта в форме его эксплуатации в целях благоустройства зоны отдыха.

Административный орган, привлекая общество к ответственности за нарушение пункта 2.11 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", не доказал, что общество относится к субъектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, для которых установлено обязательное создание санитарно-защитной зоны.

Вменяя нарушение обществом пункта 2.31 указанных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, административный орган не доказал размеры фактического расстояния от границы промплощадки до жилого дома.

Дело № А33-6970/2007

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.3 КоАП РФ.

Решением в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить.

Арбитражный суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения указанной апелляционной жалобы решение отменил, принял новый судебный акт – признал незаконным и отменил оспариваемое постановление о привлечении к административной ответственности, указав следующее.

Согласно пункту 2.11 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03" в предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

Представленные административным органом в материалы дела документы не содержат данных, позволяющих отнести Общество к предприятиям и сооружениям, на которых проводится реконструкция или техническое перевооружение.

В соответствии с пунктом 2.31 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", в зависимости от характеристики выбросов для предприятий, по которым ведущим для установления санитарно-защитных зон фактором является химическое загрязнение атмосферы, размер санитарно-защитных зон устанавливается от границы промплощадки и от источника выбросов загрязняющих веществ.

От границы территории промплощадки:

От организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;

В случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории предприятия;

При наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.

От источников выбросов:

В случае наличия только высоких источников нагретых выбросов.

Указанный пункт санитарно-эпидемиологических правил и нормативов называет условия, при которых размер санитарно-защитной зоны определяется или от границы промплощадки или от источника выбросов загрязняющих веществ. Административным органом не исследовались и документально не подтверждены ни указанные в данном пункте условия, ни границы, от которых следует исчислять размер санитарно-защитной зоны.

Применение статьи 6.4 КоАП РФ

Заявление о признании незаконным постановления по делу об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений удовлетворено, поскольку в протоколе об административном правонарушении и в постановлении по делу об административном правонарушении отражены не существующие в реальности обстоятельства.

Дело № А33-13338/2007

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления административного органа по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.4 КоАП РФ, выразившееся в следующем: не организованы санитарно-технические мероприятия для исключения возможности доступа грызунов в помещение, препятствующие их расселению и не благоприятствующие обитанию, а именно: в подвальном помещении не оборудованы места выхода вентиляционных отверстий металлической сеткой (решеткой), что не соответствует требованиям пункта 3.2 Санитарных норм и правил 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

Решением арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с данным решением, общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой одним из доводов указало на то, что в проверяемом жилом доме места выхода вентиляционных отверстий не предусмотрены проектом; в данном доме имеются отверстия, предназначенные для проведения промывки общедомовой системы отопления, которые не предназначены для оборудования металлической сеткой.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, принял новый судебный акт, которым признал незаконным и отменил постановление административного органа, указав следующее.

Согласно проекту и плану жилого дома, находящемся на обслуживании общества, в данном жилом доме не предусмотрены вентиляционные отверстия. В материалах дела отсутствуют доказательства реального существования вентиляционных отверстий в подвале указанного дома. При отсутствии вентиляционных отверстий требование об их оборудовании сеткой (решеткой) является объективно невыполнимым. Таким образом, в протоколе об административном правонарушении и в постановлении по делу об административном правонарушении отражены не существующие в реальности обстоятельства, отсутствующее событие правонарушения - не оборудование мест выхода вентиляционных отверстий в подвальном помещении металлической сеткой (решеткой).

При этом довод административного органа в ходе судебного разбирательства о том, что в обязанности эксплуатирующей организации входит защита любых отверстий решетками (сетками) не подтверждается нормативно и не имеет относимости к обстоятельствам дела, так как административный орган привлек юридическое лицо к административной ответственности не за отсутствие защиты «любых» отверстий, а конкретно за отсутствие защиты вентиляционных отверстий.

Довод апелляционной жалобы общества о том, что нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при эксплуатации контейнерной площадки для временного хранения твердых бытовых и пищевых отходов, осуществляемой исключительно в связи с эксплуатацией жилого дома на основании договора управления многоквартирным домом, должно квалифицироваться по статье 6.3 КоАП РФ, отклонен судом апелляционной инстанции, поскольку нарушение указанных санитарных правил образует объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ.

Дело № А33-12329/2009

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.4 КоАП РФ, выразившееся в следующем:

Расстояние от контейнерной стоянки для временного хранения твердых бытовых и пищевых отходов, расположенной напротив ограждения территории детского сада и находящейся на обслуживании у Общества составляет не более 3-х метров от ограждения территории детского сада при нормативном расстоянии не менее 20 метров, что является нарушением пункта 2.2.3. СП 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

На контейнерной площадке для временного хранения твердых бытовых и пищевых отходов установлено 8 контейнеров при норме не более 5, что является нарушением пункта 2.2.3. СП 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении заявления оказано.

Не согласившись с данным решением, общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой указало на то, что отсутствуют основания для привлечения общества к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ, поскольку выявленные административным органом нарушения образуют объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ; административным органом не доказан факт нарушения обществом санитарно – эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений.

Арбитражный суд апелляционной инстанции не согласился с доводами апелляционной жалобы, оставил решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, указав, что имеются основания для отнесения контейнерной площадки как принадлежности жилого дома к объектам, поименованным в статье 6.4 КоАП РФ, поскольку эксплуатация заявителем контейнерной площадки осуществляется исключительно в связи с эксплуатацией жилого дома на основании договора управления многоквартирным домом.

Применение статьи 6.5 КоАП РФ

Довод апелляционной жалобы общества о том, что нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» должно квалифицироваться по статье 8.13 КоАП РФ, отклонен судом, поскольку нарушение указанных санитарных норм и правил образует объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 КоАП РФ.

Дело № А33-10711/2007

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.5 КоАП РФ, выразившееся в нарушении пунктов 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Решением арбитражного суда в удовлетворении заявленных требований отказано.

Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой одним из доводов указало на то, что вменяемое административное правонарушение должно квалифицироваться по ст. 8.13 КоАП РФ, а не по ст. 6.5 КоАП РФ.

Однако суд апелляционной инстанции указанный довод апелляционной жалобы отклонил по следующим основаниям.

Часть 1 статьи 8.13 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления. Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима. Названная статья устанавливает специальный объект посягательства - водоохранный режим на водосборах водных объектов, нарушение которого, как следует из части 1 статьи 8.13 КоАП РФ, не влечет нарушение требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения. При проверке же установлено нарушение требований к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Следовательно, действия Общества не образуют объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.13 КоАП РФ.

Выводы суда апелляционной инстанции по настоящему делу поддержаны судом кассационной инстанции в постановлении от 13.02.2008.

Общество, приняв на себя в соответствии с договором управления многоквартирным домом обязанности по обеспечению предоставления собственникам коммунальных услуг, несет ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, образующее состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 КоАП РФ.

Дело № А33-14213/2008

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.5 КоАП РФ, выразившееся в нарушении требования пункта 2.1 СанПиНа 4723 – 88 «Санитарные правила устройства и эксплуатация систем централизованного горячего водоснабжения», пункта 3.1 СанПиНа 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Решением суда в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество обратилось с апелляционной жалобой, полагая, что ответственность за качество горячей воды, подаваемой потребителю, возлагается на ресурсоснабжающие организации, осуществляющие теплоснабжение и эксплуатирующие сети горячего водоснабжения, к каковым общество не относится.

Арбитражный суд апелляционной инстанции не согласился с доводами апелляционной жалобы, оставил решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, указав следующее.

Суд первой инстанции правильно указал на наличие у общества как управляющей организации обязанности обеспечить качество подаваемой горячей воды населению.

В силу пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения систем питьевого водоснабжения населения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

Из материалов дела следует, что по договору управления многоквартирным домом общество является Управляющей организацией и в силу пункта 2.1.1. указанного договора несет обязанности по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых сетей. Пунктом 2.1.2 вышеназванного договора установлено, что Управляющая организация обязана обеспечить предоставление собственнику коммунальных услуг в соответствии с действующими Правилами предоставления коммунальных услуг.

Согласно пункту 6 Приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, не допускается отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил.

Таким образом, в силу нормативного регулирования с учетом установленных обязанностей Управляющей организации по договору управления многоквартирным домом, последняя несет ответственность за предоставление потребителям коммунальных услуг питьевой воды надлежащего качества. В связи с этим, довод апелляционной жалобы заявителя о возложении ответственности за качество горячей воды, подаваемой потребителю, на организации, осуществляющие теплоснабжение и эксплуатирующие сети горячего водоснабжения, является несостоятельным.

Применение статьи 6.7 КоАП РФ

Довод апелляционной жалобы муниципального образовательного учреждения о фактической передаче имущества присоединенных школы и детского сада в связи с реорганизацией после проведенной административным органом проверки не влияет на выводы суда о наличии в действиях (бездействии) заявителя состава административного правонарушения ввиду подтверждения факта перехода прав и обязанностей присоединенных юридических лиц к учреждению.

Дело № А33-13949/2007

Муниципальное образовательное учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.7 КоАП РФ.

Решением арбитражного суда в удовлетворении требований учреждения отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, учреждение обратилось с апелляционной жалобой на принятое решение, в которой одним из доводов указал на то, что фактическая передача имущества присоединенных школ и детского сада произошла после проведенной административным органом проверки. Следовательно, учреждение не могло отвечать за отсутствие производственного контроля на момент проведения проверки административным органом.

Суд апелляционной инстанции указанный довод апелляционной жалобы отклонил по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении деятельности юридических лиц при реорганизации в форме присоединения.

Следовательно, в соответствии с ГК РФ муниципальное образовательное учреждение считается реорганизованным путем присоединения к ней вышеуказанных юридических лиц.

В соответствии с частью 4 статьи 2.10 КоАП РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.

С учетом изложенного, привлечение к административной ответственности заявителя за правонарушения, установленные в присоединенных юридических лицах, является правомерным.

Применение статьи 6.14 КоАП РФ

Реализация алкогольной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам, является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 6.14 КоАП РФ.

Наличие документов о соответствии реализуемой алкогольной продукции требованиям государственных стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов, само по себе не освобождает от ответственности, если она фактически не соответствует названным требованиям.

Дело № А33-6558/2009

Административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности по статье 6.14 КоАП РФ.

Решением арбитражного суда заявление удовлетворено.

Арбитражный суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы ответчика пришел к следующим выводам.

Объективной стороной правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 6.14 КоАП РФ, является производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям государственных стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов.

Согласно статье 2 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» под оборотом понимаются закупка, поставка, хранение и розничная продажа.

В силу пункта 1 статьи 9 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» требования к качеству пищевых продуктов, процедурам оценки и подтверждения их соответствия требованиям нормативных документов, методикам их испытании устанавливаются соответствующими государственными стандартами.

Согласно требованиям пункта 5.1.3 ГОСТа Р 51618-2000 «Коньяки российские. Общие технические условия» коньяки должны быть прозрачными, с блеском, без посторонних включений и осадка.

Арбитражным судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается факт реализации Обществом коньяка, не соответствующего требованиям ГОСТа Р 51618-2000.

Общество не исполнило обязанности по организации и проведению производственного контроля (статья 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 140 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55), не предприняло все зависящие от него меры по соблюдению указанных норм, осуществив оборот алкогольной продукции, не соответствующей требованиям ГОСТа.

Арбитражный суд апелляционной инстанции отклонил довод апелляционной жалобы о том, что коньяк имеет сертификат соответствия гигиеническим требованиям безопасности и санитарным правилам, в связи с чем отсутствуют основания для привлечения общества к административной ответственности.

Наличие документов о соответствии реализуемой алкогольной продукции требованиям государственных стандартов само по себе не освобождает общество от ответственности, если данная продукция фактически не соответствует названным требованиям.

Ввиду изложенного, вывод арбитражного суда первой инстанции о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.14 КоАП РФ, признан правильным, привлечение общества к административной ответственности - правомерным.

Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность

  • Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ
  • Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
  • Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
  • Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака


Просмотров